Можно ли унаследовать благотворительный фонд?

?

Алексей Александрович Грибов ale_gribov nasledstvo_nn 2014-09-15 22:17:00 Category:

В состав наследства согласно ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. К имущественным правам, переходящим в порядке наследования, относятся права требования, которые имеют участники коммерческих организаций и потребительских кооперативов.

http://www.nasledstvo-nn.ru/2013/01/blog-post.html

ГК РФ упоминает только о наследовании прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах (ст.

1176, 1177), но означает ли это, что права, связанные с участием в иных некоммерческих организационно-правовых формах юридических лиц, в порядке наследования не переходят? Интересно, что глава 65 ГК РФ именуется «Наследование отдельных видов имущества», поэтому из самого названия следует возможность наследования и других видов, не названных в ней.

Законодательство, регулирующее деятельность некоммерческих организаций, и в частности отношения между учредителями, участниками и самой организацией, не указывает на возможность их наследования, но, памятуя об особенностях метода гражданско-правового регулирования, не устанавливает и запрета в их наследовании.

Отдельные правовые нормы, регламентирующие эти отношения, с одной стороны, не регулируют их в полной мере, а с другой — содержащиеся в них положения весьма спорны. Все это влечет возникновение проблем при наследовании имущественных прав, связанных с участием в некоммерческих организациях. На наш взгляд, возможно наследование прав участников (учредителей) в следующих организациях.1.

Наследование пая в потребительском кооперативе. ГК РФ прямо закрепляет, что в состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай (ст. 1177), поэтому наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива. Следует обратить внимание, что конструкция нормы ст.

1177 ГК РФ такова, что наследник наделяется безусловным правом наследования пая, т.е. ему не может быть отказано в приеме в члены кооператива.

Если в производственном кооперативе наследование пая обусловлено отсутствием запрета этого в уставе или решения общего собрания об отказе в принятии в члены кооператива, то в потребительском кооперативе (кроме сельскохозяйственных — перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, снабженческих, садоводческих, огороднических, животноводческих, кредитных, страховых — кооперативов) наследник имеет право быть принятым в члены кооператива, т.е. отказать ему в этом кооператив не вправе. Правда, специальным законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива может определяться вопрос о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя переходит к нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре. Например, согласно п. 5 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» в случае смерти члена кредитного потребительского кооператива граждан его наследникам, если они не являются членами кредитного потребительского кооператива граждан и не хотят или не могут стать членами кредитного потребительского кооператива граждан, выплачивается денежная стоимость доли имущества кредитного потребительского кооператива граждан, соответствующая доле паевого взноса умершего члена кредитного потребительского кооператива граждан в сумме паевых взносов членов кредитного потребительского кооператива граждан.Если наследник умершего члена потребительского кооператива не пожелал реализовать свое право на вступление в кооператив, ему в соответствии со ст. 14 Закона РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» выплачивается паевой взнос и передаются причитавшиеся умершему пайщику кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном уставом кооператива.2. Наследование прав, связанных с участием в некоммерческом партнерстве. Согласно ст. 8 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон) некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охрану здоровья граждан, развитие физической культуры и спорта, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиту прав, законных интересов граждан и организаций, разрешение споров и конфликтов, оказание юридической помощи, иных общественных благ.Некоммерческое партнерство является имущественно обособленной организацией, так как в соответствии с п. 3 ст. 213 ГК РФ имущество, переданное в качестве вкладов членами, а также имущество, приобретенное по иным основаниям, находится в собственности некоммерческого партнерства. Основу имущественной самостоятельности некоммерческого партнерства составляют регулярные поступления (членские взносы) от членов некоммерческого партнерства и пожертвования прочих лиц. В отличие от многих других некоммерческих организаций, некоммерческие партнерства являются организациями, объединяющими лиц с целью координации и оказания иного содействия в их деятельности, поэтому по своей правовой природе они относятся к корпорациям.Главное же отличие от других некоммерческих организаций (кроме потребительских кооперативов) заключается в том, что, если иное не предусмотрено учредительными документами, участники некоммерческого партнерства приобретают имущественные права в отношении имущества партнерства:1) право получать при выходе из некоммерческого партнерства часть его имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением членских взносов;2) право получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность.Также учредители партнерства приобретают право участвовать в управлении делами партнерства и получать информацию о его деятельности, а также по своему усмотрению выйти из него. Учредители могут наделяться иными имущественными и неимущественными правами, предусмотренными учредительными документами и не противоречащими законодательству.Считается, что в учредительных документах некоммерческого партнерства нельзя предусмотреть право учредителей уступать кому-либо свои обязательственные права в отношении имущества некоммерческого партнерства, поскольку возникающие здесь отношения носят лично-доверительный характер. Взаимоотношения между учредителями не могут абсолютным образом влиять на «передаваемость» прав, если иное прямо не предусмотрено учредительными документам. Поэтому в учредительном договоре и уставе может быть предусмотрено как право лица — члена партнерства передать свои имущественные и личные неимущественные права в отношении созданной некоммерческой организации, так и прямое запрещение этого. Товарищеская природа партнерства допускает это, поскольку и в полных товариществах, и в товариществах на вере возможны передача своих прав другим лицам или выход из товарищества с сохранением деятельности товарищества. Более того, даже если в учредительном договоре полного товарищества не предусмотрена возможность продолжения деятельности товарищества при выходе товарища, сохранить юридическое лицо возможно соглашением всех оставшихся товарищей после выхода.Все это позволяет считать, что права участия физических лиц в некоммерческих партнерствах могут переходить в порядке наследования, если иное не установлено уставом партнерства или решением общего собрания.3. Наследование прав, связанных с участием в частных учреждениях. Учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Действующим законодательством (п. 2 ст. 120 ГК РФ) предусматривается два типа учреждений — частное учреждение и государственное или муниципальное учреждение (иначе, публичное). Правовой статус частного учреждения, которое быть создано гражданином или юридическим лицом, определяется ГК РФ и Законом (ст. 9 «Частные учреждения» и др.), которые предусматривают ряд полномочий, свидетельствующих о возможности распоряжения собственником имуществом, находящимся в оперативном управлении частного учреждения. Так, в п. 2, 5 ст. 17 Закона предусмотрено, что частное учреждение по решению собственника может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество. Также собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению (п. 2 ст. 296 ГК РФ).

Принципиальным является правило п. 3 ст. 20 Закона, что оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество частного учреждения передается его собственнику, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской Федерации или учредительными документами такого учреждения, что означает возможность возврата учредителю имущества, а значит, и его наследования.

  • Наследодатель умер в 2019 году в г. Москве, не оставив завещание. Из наследственной массы имеется только комната в квартире. Из наследников первой…
  • Собственник жилого помещения умер. Наследники у умершего собственника имеются, однако официально в наследство не вступали, право собственности…
  • Является ли сдача в аренду жилого дома (дом был получен в порядке наследования) ИП или юридическому лицу предпринимательской деятельностью? По…

Наследственные фонды: что нужно знать

На первый взгляд, Россия стала на шаг ближе к цивилизованному наследственному праву, но это все хорошо выглядит только в теории. Мы изучили этот закон: судя по всему, эффективным он пока не будет, если вообще кто-то решит его использовать. В таком виде, как сейчас, мы бы не советовали. Слишком много подводных камней, которые в России пока не сможет обойти даже очень крутой юрист.

Читайте также:  Замена паспорта при смене фамилии в регионе, отличном от места регистрации - Юридические советы

Сохранить имущество от раздела. Допустим, есть предприниматель, у которого в собственности бизнес с оборотом в несколько сотен миллионов рублей в год. Весь бизнес принадлежит этому человеку или еще каким-то людям, у бизнеса есть активы, франшиза и планы по развитию.

Как и любой человек, однажды он умирает. Теперь по закону наследники должны получить доли в бизнесе. Но на кой черт его детям этот бизнес? Что они будут с ним делать? Особенно если все они давно между собой не общаются и не собираются на семейный совет. Или просто не умеют таким бизнесом управлять. Доступ к долям и раздел имущества может нанести вред компании, акционерам и партнерам.

Один наследник свою долю продаст, другой забросит, а третий будет блокировать важные решения акционеров своим новым стратегическим видением. В итоге пострадают все.

Наладить управление бизнесом сразу после смерти. Иногда прямых наследников нет, и доли в бизнесе достаются непонятно кому. Полгода, пока все не вступят в наследство, у акций нет внятного собственника и остальные акционеры в растерянности. А потом контрольный пакет могут поделить между собой наследники. Управлять компанией станет невозможно.

Заниматься благотворительностью. Собственник может захотеть, чтобы за счет его имущества кому-то платили гранты и пособия. В законе есть для этого несколько инструментов, но они не всегда подходят.

Во многих странах эту проблему давно решили с помощью наследственных фондов. После смерти собственника активы и бизнес могут не делить на доли между наследниками. Вместо этого вокруг активы передают фонду.

Кто-то управляет этим фондом, имуществом и капиталом. Если фонд от этого получает прибыль, ее могут разделить среди наследников или других лиц. А могут не разделить или достанется не всем: зависит от завещания.

Например, есть фонды Генри Форда, Роберта Боша или Альфреда Нобеля. Фонд Нобеля инвестирует капитал с 1900 года, а на вырученные от инвестиций деньги выдает Нобелевские премии. То, что среди обывателей считается самой престижной научной премией, — всего лишь доходы от инвестирования огромного состояния покойного изобретателя динамита. Потому что он так захотел, хотя наследники были против.

Наследственный фонд — это новый способ управления бизнесом, активами, капиталом и еще каким-нибудь имуществом после смерти владельца. Решение создать такой фонд принимает наследодатель — тот, кому принадлежит имущество. Об этом должно быть написано в завещании.

Если в завещании есть решение о создании наследственного фонда, тогда активы не делятся на доли между наследниками, а передаются этому фонду. Активами кто-то управляет, они работают, приносят деньги, и кто-то получает за счет этого доход или выгоду. В итоге имущество в сохранности, акции не распроданы, а предприятия не закрываются из-за ссоры между родственниками.

С наследственным фондом есть такая особенность — решение о его создании наследодатель принимает при жизни, но сам фонд создается только после смерти. В России нельзя создать наследственный фонд заранее, наладить в нем работу и все управление. «Вот когда умрете, тогда свой фонд и организовывайте».

План такой:

  1. Наследодатель принимает решение об учреждении фонда. Это решение станет неотъемлемой частью завещания.
  2. Всё заверяют у нотариуса. Закрытого завещания с условием о наследственном фонде быть не может. Даже если принести такое завещание, нотариус примет конверт, но когда его вскроют после смерти, то условие о фонде посчитают ничтожным.
  3. После смерти завещателя нотариус начинает исполнять его волю. Открывается наследственное дело.
  4. Нотариус смотрит, кого по завещанию пригласить в состав органов фонда. Этим людям надо отправить предложение, а они могут согласиться или отказать.
  5. В течение трех дней нотариус отправляет на регистрацию решение об учреждении фонда. Второй экземпляр отдают человеку, который будет управлять фондом. Этот человек необязательно должен быть наследником, он может быть вообще посторонним — например, партнером по бизнесу. Но он точно не может быть выгодоприобретателем, то есть тем, кто по воле умершего получит какую-то выгоду от работы фонда.
  6. После регистрации наследственный фонд призывают к наследованию по завещанию. То есть фонд, как настоящий наследник, получит свидетельство о праве на наследство. Ему передадут то имущество, которое положено по завещанию именно фонду.

Назвать фонд можно как угодно — это решает сам завещатель, но в названии должны быть слова «наследственный фонд».

В завещании должны быть такие документы или условия:

  1. Решение об учреждении фонда. Это документ, который подтверждает, что вот этот человек решил создать после смерти наследственный фонд и передать ему вот такое имущество.
  2. Устав фонда. Там будет написано, кто управляет фондом, что будет с его имуществом при ликвидации, кто следит за работой.
  3. Условия управления фондом: кто получит доход, как его надо выплачивать, в какие сроки, при каких обстоятельствах. В условиях может быть что угодно еще на усмотрение завещателя, но выгодоприобретатели могут об этом даже не знать. То есть им не расскажут — и это будет законно, если так хотел наследодатель.

Если во главе фонда встанет человек со своими интересами, то все может пойти не так. А повлиять на это после смерти уже не получится. В итоге из-за неправильно оформленных документов по фонду с наследством может быть больше проблем, чем без него.

Когда речь идет о трех квартирах, машине и вкладе в банке, можно обойтись и без фонда: использовать завещание, завещательный отказ или возложение. Но если речь о капитале, акциях, бизнесе и активах за границей, тут все сложнее.

Есть несколько органов управления: единоличный исполнительный орган, коллегиальный орган и попечительский совет.

Единоличным исполнительным органом не может быть выгодоприобретатель. То есть тот, кому что-то причитается от фонда, не сможет им управлять. А тот, кто будет управлять, не может быть в списке тех, кому что-то причитается.

Зато выгодоприобретатели могут входить в попечительский совет или коллегиальный орган. Можно прописать в уставе, что нужно их согласие на сделки фонда.

Но все эти люди должны дать свое согласие на то, чтобы в эти органы входить. Если они не согласятся или не будет кворума, то фонд или не создадут, или через год ликвидируют.

Допустим, все согласятся. Но сначала этих людей надо как-то выбрать или придумать, кто и как будет их выбирать. И здесь еще одна проблема с фондами: сложно найти людей, которым можно доверить управление крупными активами.

Ведь собственник на их действия уже не повлияет. А главное — если выбранная система или состав управления окажутся неэффективными, то уже ничего нельзя будет изменить: закон не позволяет. Только через суд, и то не всегда.

Выгодоприобретатели — это субъекты, которые могут получать часть имущества фонда или вообще все. Они могут отказаться от этого имущества или выплат, проверять работу фонда и даже требовать возмещения убытков, если фонд что-то не то сделал.

Выгодоприобретателями могут быть наследники или кто угодно еще. Например, можно решить, что дети завещателя после его смерти будут получать доход от долей в каких-то заводах и банках.

Причем акции будут принадлежать фонду, а не этим детям. Дети просто будут получать деньги, но сами не полезут в управление акциями и долями и их собственниками не станут.

Сын олигарха по такому завещанию не сможет продать акции компании после смерти отца.

Еще выгодоприобретателями могут быть не наследники. Например, получатели грантов — как у фонда Нобеля.

Коммерческие фирмы выгодоприобретателями быть не могут. Это значит, что можно решить, что какие-то деньги после смерти будут переводиться благотворительным организациям, в детские дома или школы. А вот частным фирмам — нет.

Тот, кому положены какие-то выплаты, не отвечает по долгам фонда. А сам фонд не отвечает по долгам выгодоприобретателя.

Смотрите, что получается, если капитал разделить между наследниками просто по завещанию.

А если эти акции, особняки и яхты перейдут фонду, то отдавать ничего не нужно. Извините, но по долгам мы не отвечаем. Даже по налоговым.

Это же работает и наоборот. Если у наследника есть долги, то, когда он получит наследство по завещанию, это имущество могут забрать в счет долга. Имущество ведь перейдет в собственность наследника.

А вот если имущество перейдет фонду, тогда не заберут. Долги наследника — отдельно, имущество фонда — отдельно.

Фонд может стать инструментом для легализации имущества или защиты его от претензий кредиторов.

У некоторых наследников есть обязательные доли. Например, у бизнесмена взрослые дети и родился ребенок на стороне.

Потом бизнесмен умер, — если ребенку нет 18 лет, то он имеет право на обязательную долю. И вот этот ребенок с его мамой придет и станет делить наследство.

Ему будет положена половина от той доли, которая полагалась бы по закону. Тут ничего нельзя изменить и как-то лишить его этой доли.

Но если бизнесмен решит создать наследственный фонд и какие-то активы завещает этому фонду, то по логике закона из наследства их должны исключить. У других наследников не будет права собственности на имущество фонда. Хотя доход от него они вполне могут получать.

И вот придет такая мама и скажет: мне или моему ребенку положена обязательная доля. А выделять ее не из чего. Акции, холдинги и торговые центры — у наследственного фонда.

Мамы и ребенка в числе выгодоприобретателей нет, а войти туда принудительно закон не позволяет. Если разделить имущество фонда и выделить долю, то нарушится смысл этого правового института: неделимость и сохранность имущества.

Как это будет работать на практике, узнаем позже.

В России нет. Теоретически в состав наследственного фонда можно передать и долю в маленькой кофейне, и сеть пиццерий с оборотом в миллиард, и крупный банк с кредитными картами, и агрокомплекс, и виноградники.

В Европе у трастов и фондов есть ограничение по минимальному капиталу — обычно десятки тысяч евро. В России ограничения нет, и это проблема. Непонятно, как управлять и зачем вообще создавать фонд, в который войдет только квартира, Рено Логан и фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Но, учитывая нюанс с взысканием долгов и обязательной долей, даже в таком фонде кто-то может найти пользу. Например, если квартиру передать фонду, а в условиях написать, кто может жить в этой квартире, ее не заберут за долги и из нее не выделит обязательную долю внезапный наследник. С завещанием бы так не получилось.

С этим тоже будут проблемы. Закон о наследственных фондах вообще никак не увязывает их с семейным кодексом.

Когда есть завещание без решения о фонде, из имущества выделяется супружеская доля, а оставшееся уже делится между наследниками.

Читайте также:  Спор с вузом об оплате услуг - Юридические советы

Но если супруг решит создать наследственный фонд и включить туда все нажитое, что тогда делать супруге? Придется признавать это решение недействительным или как-то его оспаривать. Внятного механизма в законе нет.

Выгодоприобретатели получают доход от фонда. При этом если у фонда акции, то дивиденды получает именно фонд, а выгодоприобретатели — доход.

Выгодоприобретатели должны платить налог на доходы. А если через какое-то время фонд передаст им имущество, получается, с него тоже надо заплатить налог. Тут уже не работают такие условия, как при обычном наследовании.

То есть если бы папа-предприниматель завещал сыну имущество, то налога у сына не было бы. А если это имущество папа передаст фонду, а фонд через несколько лет — сыну, то придется платить налог. Пока никаких льгот или особого режима для таких случаев нет.

Здесь тоже могут быть проблемы. В состав имущества наследодателя могут входить активы, которые находятся за границей. Получается, что наш российский нотариус регистрирует фонд и это заграничное имущество как бы должно перейти этому фонду на основании свидетельства.

Но не все страны будут готовы передать какому-то российскому фонду имущество на своей территории. Для них статус фонда и документ о его учреждении может не иметь силы.

Пока этот закон дает повод для вопросов, на которые нет ответов. Например:

  1. Почему супругам нельзя создать общий фонд и как быть с общим имуществом?
  2. Почему нельзя создать фонд при жизни и наладить его работу самому?
  3. Где искать управляющих для фонда и кто будет их контролировать?

Долгие проводы: как личные фонды помогут регулировать вопросы с наследниками при жизни основателя бизнеса

9 июня Госдума приняла в третьем, итоговом, чтении законопроект, благодаря которому с 1 марта 2022 года в России появится возможность создавать личные фонды по аналогии с европейскими частными фондами. Для чего они нужны?

У бизнесменов в России давно сформировался запрос на российские механизмы, которые позволили бы собственникам эффективно и понятно для заинтересованных сторон, в том числе преемников, партнеров по бизнесу и самого бизнеса решить вопрос планирования наследования. Ни для кого не секрет, что российские предприниматели для этого зачастую используют иностранные трасты и частные фонды, так как аналогичных гибких механизмов в России до недавнего времени не было.

В сентябре 2018 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, предусматривающие создание наследственных фондов, которые отчасти могут помочь собственнику планировать наследование. Но к 2021 году наследственный фонд не стал популярным инструментом для российских предпринимателей.

 Отчасти это может быть связано с тем, что в случае с наследственным фондом есть проблема — его можно создать только на основании завещания человека и после его смерти, то есть у основателя не будет возможности самому обеспечить создание фонда и увидеть, как такая структура будет работать.

 Но если законопроект о личных фондах вступит в силу, такая возможность появится.

При должной реализации личный фонд позволит избежать лишних расходов, которые раньше были связаны с созданием трастов и частных фондов за рубежом. А это значит, что более гибкие механизмы управления и наследования будут доступны более широкому кругу российских бизнесменов.

Страсти по завещанию. Можно ли защитить капитал от растраты наследниками

Что такое личный фонд

В соответствии с текстом законопроекта, личный фонд — это некоммерческая организация, которую человек создает при жизни для управления своим имуществом. Это же может сделать нотариус после его смерти.

В фонд можно передать бизнес и личное имущество учредителя, например недвижимость.

Имущество личного фонда учредитель формирует за счет вклада учредителя и за счет доходов от управления таким имуществом (например, арендный доход или прибыль от бизнеса).

Один нюанс — при создании в личный фонд нужно передать имущество стоимостью не менее 100 млн рублей. У личного фонда может быть только один учредитель (два, если они супруги, и передают в фонд общее имущество).

Учредитель фонда будет передавать имущество в собственность личного фонда бесплатно и не сохранит никаких прав в отношении такого имущества.

При этом никто, кроме учредителя, не может внести дополнительное имущество в созданный им фонд.

В течение трех лет со дня создания личного фонда его учредитель несет субсидиарную ответственность по обязательствам фонда, если у фонда недостаточно имущества, чтобы их исполнить.

В свою очередь, сам личный фонд несет субсидиарную ответственность по обязательствам учредителя, также в течение трех лет со дня создания фонда (к примеру, если он должен кредиторам).

В исключительных случаях суд может продлить этот срок, но не более чем на пять лет со дня создания личного фонда.

Кто станет выгодоприобретателями фонда? Учредитель фонда может назвать их поименно, к примеру, это могут быть его дети. Или же их можно определить так — например, потомки учредителя по нисходящей линии.

Еще их могут определить органы управления фондом. Учредитель тоже может быть выгодоприобретателем личного фонда, если это пропишут в уставе.

 При создании личного фонда можно предусмотреть условия и, например, периодичность выплат выгодоприобретателям.

При этом важно, что права выгодоприобретателя в личном фонде будут надежно защищены — на них не смогут претендовать его кредиторы, они не переходят по наследству, их нельзя передать другим лицам.

Зачем создавать личный фонд

Есть несколько примеров.

  • Владелец бизнеса задумывается о передаче управления, но понимает, что дети еще не готовы получить «бразды правления» компанией. Создание личного фонда позволит учредителю при жизни определить, как действующая команда топ-менеджеров будет управлять бизнесом и постепенно вводить преемников в курс дела.
  • Если бизнес основан на личных отношениях владельца и партнеров, смена собственника может привести к ухудшению отношений с партнерами и утрате прежних договоренностей. С помощью личного фонда собственник сможет в рамках сложившихся отношений донести до партнеров и контрагентов, как происходит и будет происходить управление бизнесом, и что сложившаяся структура не изменится в случае, если основатель бизнеса уйдет из жизни.

Но предположим, что предприниматель владеет разными активами — бизнесом, недвижимостью, ценными бумагами. Личный фонд может объединить все эти активы. При этом в управлении фондом и, следовательно, всем этим разнородным имуществом могут участвовать профессиональные управляющие, а семья учредителя будет получать доход за счет доходов фонда.

Фонд может участвовать в благотворительных или других общественно полезных проектах учредителя. И у учредителя такого фонда будет уверенность в том, что его общественно полезные инициативы продолжат в будущем.

Кто и как будет управлять личным фондом

Учредитель не может быть руководителем личного фонда, эту роль может выполнять любое другое физическое или юридическое лицо.

Например, его семейный офис, доверенные лица учредителя или те, кто имеет значительный опыт по управлению активами. Законодатель намеренно не ограничил круг таких лиц.

 Это может привести к тому, что в России будет развиваться рынок услуг по управлению личными фондами.

Вместо руководителя в личном фонде можно создать своеобразный «совет фонда». В его состав могут входить как профессиональный управляющие, доверенные лица, а также дети или другие члены семьи учредителя. Таким образом учредитель при жизни может участвовать в управлении фондом вместе с будущими наследниками, обеспечивать их планомерное вовлечение в управление фондом.

Если основная цель учредителя – сделать так, чтобы фонд существовал самостоятельно и при его жизни, и после смерти, нужно тщательно проработать устав фонда и установить порядок назначения органов управления. В итоге после смерти учредителя органы управления фонда будут формировать в том порядке, который установил учредитель.

Узы бизнеса. Как измерить семейные ценности в миллиардах долларов

В личном фонде также можно будет создать надзорный орган, своеобразный аналог протектора в трасте или защитника в частном фонде, созданным по иностранном праву. Он может, согласовывать отдельные действия фонда, к примеру, выплаты или назначение выгодоприобретателей.

Что нужно учитывать

  • При создании личного фонда нужно тщательно прорабатывать его учредительные документы, ведь если цель учредителя — создать фонд своей семьи на долгие годы — цена ошибки очень высока.
  • Более того, после смерти учредителя устав и условия управления личного фонда уже нельзя изменить, кроме как в судебном порядке и в случаях, когда дальнейшее функционирование фонда на прежних условиях невозможно.
  • В целом при должном структурировании личный фонд может стать эффективным инструментом для владения бизнесом и другими семейными активами.
  • Но для того, чтобы личные фонды стали максимально эффективным механизмом, важно внести изменения не только в Гражданский кодекс, но и в законодательство об НКО, а также проработать налоговые аспекты деятельности личного фонда и получения имущества выгодоприобретателями.
  • Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Богатейшие наследники российских миллиардеров — 2021. Рейтинг Forbes

Что такое личный фонд и как он спасет ваши деньги

Добрый день, коллеги.

В прошлом году вступил в силу закон, которым государство разрешило создавать наследственные фонды. Вы можете поместить туда свои активы, и после вашей смерти эти активы сохраняются. Ваши люди этим наследственным фондом управляют, ваши потомки не могут его раздербанить, но при этом получают дивиденды. Хороший закон, он еще с прошлого года действует.

Читайте также:  Подача декларации - Юридические советы

Проект Федерального закона № 1172284-7 «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации»

В этом году этим законопроектом государство решило разрешить людям и бизнесменам в том числе создавать прижизненные фонды, которые будут называться личными фондами.

«Личным фондом признается учрежденная на определенный срок либо бессрочно гражданином или после его смерти нотариусом унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления».

Законопроект предполагает, что наследственный или посмертный фонд (это у нас прошлогодний закон) – это разновидность личного фонда. Этот фонд, который сейчас можете создавать, он прижизненный.

«Личный фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, определенным уставом личного фонда, и необходимой для достижения этих целей. Для осуществления предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них».

Все решения, связанные с управлением фонда, принимает учредитель. Учредитель вносит имущество в фонд. Но чтобы создать личный фонд, стоимость имущества по оценке должна быть не меньше 100 млн. рублей.

Личный фонд и безопасность бизнеса

Можно ли этот фонд использовать для обеспечения безопасности активов? Можно, но по прошествии трех лет с момента его создания. Первые 3 года есть субсидиарная ответственность личного фонда по обязательствам учредителя. С другой стороны, 3 года – это миг, время идет очень быстро.

Почему бы сейчас не озаботиться и создать личный фонд, внести туда активы, потерпеть 3 годика и жить в безопасности. Через 3 года субсидиарная ответственность на активы, находящиеся в личном фонде, распространяться не будет. Правила игры этого личного фонда все равно определяете вы. Этот фонд может сдавать в аренду активы вашим же организациям, почему бы нет.

Судьба личного фонда

Дальше этот фонд может переоформить в наследственный фонд. Эти активы после вашей смерти тоже будут сохранены.

«Имущество, передаваемое личному фонду его учредителем, принадлежит личному фонду на праве собственности. Учредитель личного фонда не имеет прав на имущество созданного им фонда. Безвозмездная передача иными лицами имущества в личный фонд не допускается».

Я уже говорил про субсидиарную ответственность первые 3 года. Информация о том, что находится в личном фонде является конфиденциальной, раскрытию не подлежит.

«Устав личного фонда, условия управления личным фондом и иные внутренние документы личного фонда при жизни учредителя фонда могут быть им изменены».

Законопроект очень хороший.

«Реорганизация личного фонда (за исключением наследственного фонда) допускается в форме слияния, присоединения, разделения, выделения при условии, что в результате такой реорганизации образуются личный фонд или личные фонды, созданные тем же учредителем. При жизни учредителя личного фонда допускается также преобразование личного фонда в общественно полезный фонд по решению учредителя».

Кто и как может управлять личным фондом

Условия управления личным фондом могут включать в себя положения о передаче определенным лицам или отдельным категориям лиц из неопределенного круга лиц всего имущества личного фонда или его части, в том числе при наступлении обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет. То есть вы сами решаете, кому потом ваши активы достанутся.

В качестве единоличного исполнительного органа личного фонда может выступать любое физическое или юридическое лицо, которое вы назначили.

Выгодоприобретателем наследственного фонда не может выступать в качестве единоличного исполнительного органа, то есть тот, кому потом ваше имущество достанется, он, конечно, руководителем быть не может.

Должен быть независимый руководитель, которого вы у нотариуса оформите. Можете создать надзорные органы.

Вывод

Когда этот законопроект станет законом, я проштудирую его еще раз. Возможно, применю лично для себя, потому что уж очень хороший пока законопроект. Как минимум для обеспечения безопасности активов тема очень хорошая.

Пока на семинарах я этот законопроект пропагандировать не буду. Но как только станет законом, я уже буду его использовать для обеспечения безопасности активов.

Давайте и мы воспользуемся добротой законотворцев. А те, кто хочет обезопасить активы прямо сейчас и по нормальному оптимизировать налоги, не связываясь с УК РФ и с обналом, жду на семинаре.

Спасибо и удачи в делах.

Как передать бизнес по наследству

Предприниматели могут передать по наследству долю в уставном капитале ООО, акции в ПАО, паи в кооперативах любому лицу, доверенному партнеру и даже государству. Как это правильно сделать, объясняет Ольга Евстропова, член Ассоциации юристов России, партнер Адвокатского бюро «Легес Бюро».

Обратитесь к юристам

Оформить передачу бизнеса по наследству помогут юристы с опытом работы с наследственным и корпоративным правом. Обычно компании с такой специализацией не рекламируются активно, но о них можно узнать у нотариуса, который имеет дело с составлением и оформлением завещания.

Если бизнес-активы очень большие и по наследству будет передаваться не просто доля, а целое предприятие как имущественный комплекс, включающий земельные участки, специалист составит схему передачи всех активов.

Разберитесь в основных правилах

Наследовать можно только долю в ООО или имущество ИП, которое в этом случае приравнивается к имуществу физического лица. Наследовать статус ИП невозможно, так как этот статус автоматически прекращается со смертью предпринимателя.

Если наследство не было оформлено, доля умершего владельца перейдет к юридическому лицу — ООО или ПАО. После этого фирма обязана распределить долю между участниками или продать её третьим лицам.

Подготовьте наследника и партнеров

Чтобы облегчить процесс наследования:

  • составьте завещание или наследственный договор с чётким распределением наследования всех долей и активов собственника;
  • оформите согласие остальных собственников бизнеса и познакомьте их с наследником;
  • оформите все бизнес-активы и правоустанавливающую документацию.

Предупредите споры между наследниками

Чтобы избежать споров между наследниками после своей смерти, собственнику нужно:

  • рассказать о своих планах потенциальным наследникам;
  • обсудить с ними варианты распределения долей в бизнесе.

Закрепить договоренности поможет наследственный договор.

В наследственный договор можно включить условие о душеприказчике и ввести условия для потенциальных наследников о том, что они должны исполнить завещательный отказ или возложение.

С любым из потенциальных наследников собственник может заключить договор с указанием реальных наследников и порядка передачи прав на имущество после его смерти (ст. 1140.1 ГК РФ).

Преимущества завещательного отказа и завещательного возложения

И завещательный отказ, и завещательное возложение обязывают наследников исполнить волю наследодателя. Отказ связан только с имущественными обязательствами, возложение — и с имущественными, и с неимущественными.

При отказе наследники должны, например, оплатить расходы общества или исполнить требования перед контрагентами.

При возложении наследники обязаны, например, содержать имущество фирмы, доля которой передается по наследству, или создать благотворительный фонд из активов компании.

Если речь идет о наследовании бизнеса, который полностью принадлежит скончавшемуся, то проблем с передачей бизнеса не будет. Позже проблемы возникнут между наследниками, которые приобрели бизнес, так как их мнения по вопросам управления компанией могут отличаться. На этот случай можно составить корпоративный договор.

Также важно найти баланс интересов между наследниками и существующими участниками компании или акционерами, так как бизнес-партнеры могут быть не рады новым людям в компании, которую они строили. В моей практике был случай, когда владелец компании, номинальный участник, умер и передал долю своим наследникам, и фактические наследники были недовольны.

В другой истории бизнес по производству горнодобывающего оборудования принадлежал двум участникам ООО, один из которых трагически скончался в аварии.

Половина доли скончавшегося участника перешла в доверительное управление к жене погибшего участника, а еще одна половина перешла как совместно нажитое имущество.

Доли в компании распределились так: 50 % – у участника, 25 % – у супруги погибшего участника и еще 25 % в доверительном управлении у супруги погибшего.

Жена плохо разбиралась в управлении компанией и отчетности и не знала, как развивать динамичный бизнес. Оставшийся участник уговаривал супругу погибшего продать ему свою часть бизнеса полгода, но ничего не добился, и прибыль упала.

Дело тянулось примерно год и осложнялось тем, что нормы наследственного и семейного права защищают только интересы наследников, а не бизнеса.

В конце концов юристы участника компании и жены погибшего партнера заключили корпоративный договоров, который переводил операционную часть ведения бизнеса оставшемуся участнику, а супруге погибшего партнера назначил дивиденды.

К самым распространенным способам разрешения споров между наследниками относятся:

  • привлечение душеприказчика для исполнения завещания;
  • составление наследственного договора;
  • создание наследственного фонда.

Зачем нужен душеприказчик

Душеприказчик исполняет волю умершего человека и разрешает конфликты между наследниками. Сам душеприказчик или исполнитель завещания может быть, а может и не быть наследником. Исполнять завещание может гражданин или юридическое лицо.

Душеприказчик действует на основании завещания, которым он назначен и должен иметь свидетельство, выданное нотариусом. Задача душеприказчика — принять меры для исполнения завещания (п.2 ст. 1135 ГК РФ).

Что должен делать душеприказчик

Он должен:

  • Обеспечить переход имущества к наследникам в соответствии с законом и волей собственника.
  • Сохранить наследство или попросить нотариуса принять меры по охране наследства.
  • Получить деньги и имущество, чтобы передать их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (п. 1 ст.1183 ГК РФ).
  • Исполнить завещательное возложение или помочь наследникам исполнить завещательный отказ (ст.1137 ГК РФ) или завещательное возложение (ст.1139 ГК РФ).

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *